16+

Сетевое издание "Фемида. Science" (Фемида. Наука), зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 60434 от 30.12.2014. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2023620767 от 02.03.2023. Учредитель и издатель: ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия". Главный редактор: Ермошина Дарья Григорьевна, адрес редакции: г. Москва, Новочеремушкинская ул, дом 69. Телефон редакции: (495) 332-51-19, почта: femida-science@mail.ru

Материалы отфильтрованы по дате: июня 2021

Правовые акты и правовые договоры: теоретические и практические проблемы: Сборник статей

prav aktyСборник содержит материалы ХIX ежегодной Международной студенческой научно-практической конференции «Правовые акты и правовые договоры: теоретические и практические проблемы», которая состоялась 24–25 ноября 2020 г. в РГУП. Рассматриваются актуальным проблемам различных отраслей права, дискуссионные вопросы юридической науки, которые связаны с правовыми актами и правовыми договорами.

Рассчитан на обучающихсяся по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета, может быть полезен преподавателям юридических вузов и факультетов.

Информационная поддержка СПС «КонсультантПлюс».

 

М.: РГУП, 2021, 1856 стр.
ISBN: 978-5-93916-939-4
Автор: коллектив авторов

Подробнее ...

Слово главного редактора

Немало времени минуло с предыдущего выпуска нашего журнала. За это время по меткому выражению Ю. Шевчука «Мир изменился. Он стал другим». Новые задачи и вызовы появились перед каждым общественным институтом и, конечно , перед правовой системой. Развитие неизбежно. Человечество неоднократно меняло облик планеты и даже само себя. Все это время человечество поджидали два соблазна: осудить другого и не делать должное по-настоящему. Недаром по результатам одного из опросов, инициативно проведенных по поводу нашего журнала, лидировало пожелание «меньше внимания формальностям и чаще выпускать». Иными словами, немало опрошенных недовольны чужой работой (медленно выходит журнал) и не готовы предъявлять требования к себе (проще ведь призвать уделять меньше внимания формальностям, чем заставить себя добросовестно их соблюсти). Мало где такой подход так опасен как в науке, правотворчестве и правоприменении. Законодатель, формирующий право, отражающее искаженные данные об обществе и жизни людей, суд, не оценивающий доказательства во всей полноте и не прорабатывающий целиком релевантное правовое регулирование, как и ученый, не заботящийся о достоверности своих выводов и научной этике – все это безгранично опасно как для большого государства, так и для его высшей ценности – каждого человека (ст. 2 Конституции РФ).

Если мы обратимся к материалам, представленным в данном выпуске, мы увидим в большинстве из них другой, настоящий и достойный подход. Авторами использованы разнообразные методологические подходы, проработаны как традиционные (правовой статус, неимущественные права, доказательные презумпции), так и инновационные, подчас авторские категории юриспруденции (фиктивное юридическое лицо, подписное налоговое обложение). Немало статей по 2-3 раза возвращались их авторам для формальной и содержательной доработки. Не все желающие смогли ответить на такие вызовы и стать авторами данного номера.

Нельзя не повторить, что он начинал готовиться совершенно в другом мире, большинство жителей нашей страны и всего мира стали жить иначе за время его подготовки. Миллионы людей потеряли своих близких от страшной пандемии, на скорый конец которой мы все так надеемся. Есть такие люди и среди тех, кто помогал этому номеру – среди авторов, научных руководителей, редакции. Выражая им свое искренне сочувствие, не могу не обратиться со словами благодарности к тем многочисленным волонтерам, обеспечившим в этот страшный период завершение его подготовки – канд.юрид.наук В.А. Кондратьеву, студенческому коллективу под руководством А.Гундакова. Благодарю за добрые пожелания и советы по дальнейшему развитию журнала проректора по научной работе РГУП В.Н. Корнева и проректора по учебной и воспитательной работе работе С.И. Пухнаревича, а также коллектив Издательства РГУП под руководством О.В.Лужиной.

Надеюсь, что непреходящая актуальность научных проблем юриспруденции, филологии и экономики, отраженная в данном номере, принесет пользу читателям от знакомства с его содержанием. Одновременно уверен, что состоявшиеся предложения по поводу подходов к подготовке текстов статей и обновлению команды редакции позволят следующим выпускам Фемиды.Science не раз выйти в свет в ближайшие месяцы.

А.Е. Кирпичев
д-р юрид.наук, доцент

Подробнее ...

Транспортный налог в Российской Федерации

Хасанова В.Н.,
Решетнёв А.Н.
студенты Уральского филиала РГУП

Транспортный налог в Российской Федерации — одна из самых актуальных тем налогообложения. Многие граждане считают, что наша налоговая система устарела. Некоторые выступают за полную отмену транспортного налога, кто‑то за замену транспортного налога на повышение цен на топливо. Мы же считаем, что необходимо изучить положительный опыт зарубежных стран и трансформировать под специфику нашего государства.

Транспортный налог — это налог, который взимается с владельцев зарегистрированных транспортных средств (ст. 358 НК РФ). В нашей стране он зависит от мощности двигателя. Этот факт и вызывает недовольство граждан, так как у многих транспортное средство эксплуатируется только в определённых случаях. Например, некоторые пенсионеры содержат машину, только чтобы в летнее время ездить на дачу, а зимой она просто стоит в гараже.

Основная цель транспортного налога — это сборы средств на строительство и реконструкцию дорог. Также некоторые выделяют целью плату за выделения в атмосферу выхлопов от транспортного средства, в частности автомобилей. Это весьма рационально, но сама система налогообложения в данной сфере имеет множество недочётов и нуждается в доработке.

Подробнее ...

Речевая агрессия и ее правовые последствия

Маслюкова А.В.,
Потапова Д.А.
студентки 1 курса РГУП

В капитальном труде Никколо Макиавелли «Государь» высказывается мысль о крайней необходимости порой «идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия» [1]. Иначе говоря, необходимо отступать от добра и пользоваться им в удобном случае, но «при надобности не чураться и зла» [2].

В современном мире такая практика активно применяется в процессе влияния как на отдельного человека, так и на общество в целом. Противостояние добра и зла имеет свои составляющие, к числу которых относится и агрессия. Актуальность проблемы объясняется отношением рассматриваемого понятия к социальной сфере, соответственно включающей в себя любого рода взаимодействие, в том числе и человека с правом как регулятором, контролирующим различные проявления агрессии. Наиболее ярко выраженные поведенческие установки агрессии проявляются в речи. Наша задача — определить сущность понятия «речевая агрессия», обратиться к классификации исследуемого феномена, выделить особенности состояния российского законодательства в данном аспекте и продемонстрировать отношение (молодежи/ студентов университета правосудия/ будущих юристов) к необходимости правовых последствий речевой агрессии.

Подробнее ...

Нарушения языковых норм современного русского литературного языка в тексте конституции Российской Федерации

Красникова Д.В.,
Миронов М.А.
студенты 1 курса РГУП

«Конституция (от лат. constitutio установление, устройство) — совокупность актов или конституционных обычаев, которые прежде всего провозглашают и гарантируют права и свободы человека и гражданина, а также определяют основы общественного строя, форму правления и территориального устройства, основы организации центральных и местных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, государственную символику и столицу». [1]

Конституция РФ — это особый нормативный правовой акт, содержащий основные принципы, нормы и имеющий высшую юридическую силу. Она определяет основы политической, экономической, правовой систем государства. Конституция играет важнейшую роль в жизни не только государственных органов, но и обычных граждан РФ.

Подробнее ...

Орфоэпические нормы в речи юриста: профессиональный жаргон или ошибка

Алтунянц Э.А.,
Буров И.М.
студенты 1 курса РГУП

Профессия юриста сегодня очень популярна. Это связано с возросшей ролью закона, который применяется в различных сферах жизни. При этом бытует мнение, что профессиональному юристу достаточно лишь безупречно знать статьи закона и уметь применять их на практике. Однако это не так. Избегание неправильной трактовки закона, приводящей порой к юридической ошибке, профессиональная грамотность — это, безусловно, важно. Но настоящий юрист избегает ошибок не только юридических, но и языковых как в письменной, так и в устной речи. И если на письме ошибки встречаются все‑таки реже, то в устной речи их даже у опытного юриста, к сожалению, достаточно.

Устная речь юриста переполнена типичными ошибками. Особенно часто мы можем услышать это в монологах на судебных заседаниях — нарушения лексических, грамматических, синтаксических норм и, как самое распространённое, — отступление от орфоэпических и акцентологических норм.

Подробнее ...

Правовое регулирование неимущественных прав (моральных прав) автора в зарубежном праве: сравнительный аспект

Сабурова Д.Д.
студентка 4 курса РГУП

«Моральные» права автора — личные неимущественные правомочия, принадлежащие автору произведения литературы, науки и искусства, охраняемого нормами авторского права.

Как отмечает Б. Розенблатт, в отличие от имущественных прав, которые гарантируют экономическую выгоду автору произведения, в основе моральных прав лежит связь автора и его произведения [1].

Исторически моральные права были впервые признаны во Франции и Германии (впервые личные неимущественные права получили четкое закрепление во Франции — в 1957 г. в законе о литературной собственности, в Германии — в 1965 с принятием закона об авторском праве и смежных правах). А. В. Кашанин указывает [2], что именно французскому правопорядку принадлежит первенство в закреплении института личных неимущественных прав автора, а потому французское наименование института (droit moral — личное неимущественное право (фр.)) послужило нарицательным обозначением института личных неимущественных прав автора в континентальной правовой семье.

Подробнее ...

Проблематика толкования принципа добросовестности в доктрине международного частного права

Пышкина И.А.
студентка 4 курса РГУП

В международном контрактном праве термин bona fide в переводе с латинского означает «добрая совесть» или принцип «добросовестности». Данный принцип стоит в ряду таких устоявшихся принципов, как свобода договора и автономия воли сторон. Совокупность этих принципов способствует гармоничному развитию договорных отношений между контрагентами. Ввиду отсутствия в доктрине международного частного права легального определения bona fides, решение вопроса его толкования передается на рассмотрение национального законодательства каждой из стран.

Исторически принцип bona fide имеет свое происхождение от латинского fides — вера, доверие, уверенность. При становлении основ права в Римской империи преторам необходимо было в первую очередь создать некий государственный институт, который бы стал общеобязательным регулятором общественных отношений. Таким институтом стало право, основу которого составляли руководящие идеи, пронизывающие и характеризующие его содержание — первые принципы права.

Подробнее ...

Фикции в гражданском процессе

Заказнов Ю.Ю.
студент 3 курса РГУП

Правовое регулирование общественных отношений предполагает не только разработку разумных, справедливых по своему содержанию правовых норм, но также грамотную юридическую технику, которая обеспечивает доступность, адекватное словесное выражение норм. Вместе с тем функции юридической техники не ограничиваются созданием приемлемой структуры нормативного правового акта и выработкой безупречного текста. Юридическая техника может придавать нормам права особый характер императивности, которая связана с восприятием того или иного факта как изначально истинного. Такой эффект достигается посредством таких категорий, как правовая аксиома, презумпция, фикция. Для последующего исследования является целесообразным кратко рассмотреть каждую категорию.

Подробнее ...

Особенности правового регулирования легализации самовольных построек: отдельные аспекты гражданского процессуального института новых обстоятельств, служащих пересмотру состоявшихся судебных решений (по п. 6 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ)

Жильцова М.П.
студентка 3 курса РГУП

Актуальность рассматриваемой в настоящей статье тематики обусловлена значимостью изучения проблематики легитимации недвижимых объектов, возведенных вопреки установленному законодателем порядку. Значительный интерес к исследованию современных подходов законодателя к нормативному урегулированию порядка включения в обычный экономический оборот недвижимых объектов, созданных вопреки установленным правилам, закономерно порождается важностью совершенствования правовой регламентации в отношении такого рода объектов. Придание легитимного статуса самовольно создаваемым застройщиками объектам позволяет соблюсти права и законные интересы граждан и вовлечь дорогостоящую недвижимость, имеющую исключительно формальный порок правового статуса, в сферу экономического оборота.

Сегодняшняя позиция законодателя такова, что правовое положение самовольной постройки в соответствии с действующим законом в интересах гражданского оборота можно легитимизировать, статус самовольной постройки проще и дешевле привести в соответствие с требованиями закона, нежели осуществлять снос. Как правило, против данной правовой возможности не высказывают возражений ни государственные органы, ни лица, чьи права затронуты самовольным строительством, однако ранее отсутствовали законные инструменты, которые позволили бы привести правовой статус самовольной постройки в надлежащее состояние.

Подробнее ...

Доказательственные презумпции в гражданском процессе

Емельянов А.А.
студент 3 курса РГУП

В настоящее время в различных отраслях права нередко можно столкнуться с таким явлением, как «правовая презумпция». Теория права до настоящего времени не имеет единого мнения по поводу места, роли и значимости правовых презумпций, закрепленных в законодательстве, в связи с чем могут возникать проблемы с их толкованием и применением на практике. Чаще всего к использованию правовых презумпций прибегают, когда правовое регулирование общественных отношений несовершенно либо невозможно из‑за отсутствия какого‑либо факта действительности.

В юридической литературе существует несколько подходов среди различных авторов к определению данного понятия. Так, понятие «правовая презумпция» можно определить как нормативно закрепленные достоверные предположения о существовании или отсутствии юридических фактов, которые в процессе осуществления права доказываются либо опровергаются. [1] Большинство правовых презумпций представляют собой отобранные законодателем и закрепленные в праве общие предположения. В свою очередь, смысл общих предположений заключается в том, что на основе событий, наблюдавшихся ранее и приводивших к определенному результату, делается вывод о юридически значимых фактах.

Подробнее ...

Особенности доказывания по трудовым делам

Грызунков Д.А.
студент 3 курса РГУП

Трудовые правоотношения не зря отделяют от смежных правоотношений, в том числе и гражданских. Это целесообразно, ведь они обладают определёнными, свойственными только им признаками. В этом ключе справедливо выделять и обосновывать особенность доказывания споров по трудовым делам. Ведь получаемые в результате судебного разбирательства по данным категориям дел правоприменительные акты имеют важное практическое значение.

К примеру, в одном из своих Постановлений Верховный Суд указал на то, что после установления наличия трудовых отношений между сторонами они подлежат оформлению в установленном трудовым законодательством порядке, а после признания их таковыми у истца возникает право требовать распространения норм трудового законодательства на имевшие место трудовые правоотношения — в частности, истец вправе требовать взыскания задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также предъявлять работодателю другие требования, связанные с трудовыми правоотношениями [1].

Подробнее ...

Толкование и конкретизация цивилистических процессуальных норм

Гапонов М.Д.
студент 2 курса магистратуры РГУП

Эффективность правового регулирования любых общественных отношений в большей степени зависит от верного понимания содержания законов в целом, приемов и способов их толкования. Как отмечает А. В. Слесарев, «проблемы толкования правовых норм относятся к числу «вечных» [1].

Нужно отметить, что, помимо традиционных приемов и способов толкования правовых норм, основанных на применении методов грамматических, исторических, логических, усиливается потребность привлечения арсенала специальных юридических знаний о праве в форме специально-юридического толкования. Имеется в виду не только юридическая догматика, но и структурное понимание норм права.

Категорию толкования права применительно к нормам гражданского процесса можно раскрыть как деятельность, направленную на выявление смысла цивилистической процессуальной нормы самим правоприменителем, доведение этого смысла до сведения других заинтересованных лиц.

Подробнее ...

Проблемы и перспективы внедрения искусственного интеллекта в отечественное правосудие

Ворожцова В.С.
студентка 2 курса магистратуры РГУП

Ещё в 1975 г. Эрл Хант писал о методологии задействования искусственного интеллекта в выявлении коллизий и иных дефектов нормативных правовых актов и реагировании на такие несоответствия, рассогласования и дефекты [1].

На данный момент основной тенденцией развития судопроизводства является внедрение искусственного интеллекта для разрешения споров. Иными словами, дальнейшая цель — замена судьи на робота с искусственным интеллектом. В связи с этим возникает множество вопросов и дискуссий. Например, возможно ли запрограммировать робота на справедливое разрешение дела? Будет ли замена человеческого ресурса гуманной и этичной?

Человеческий фактор играет не последнюю роль при рассмотрении дела. В некоторых случаях, например, при рассмотрении дел о взыскании морального вреда, невозможно создать критерии, в соответствии с которыми компьютер будет разрешать дело так или иначе. Ведь каждое такое дело уникально и не поддается унифицированию. Так, судья Конституционного Суда РФ Г. А. Гаджиев высказался против роботов-судей: «Роботы не смогут в ближайшем обозримом будущем непосредственно самостоятельно рассматривать и разбирать уголовные и гражданские дела, поскольку они не способны учесть все детали, в том числе и прежде всего — «человеческий фактор» [2].

Подробнее ...

Косвенные доказательства в гражданском процессе

Волосова С.Д.
студентка 3 курса РГУП

Процесс разрешения гражданского дела в суде основывается на установлении обстоятельств, которые способствуют устранению спорности взаимоотношений субъектов, защите и восстановлению нарушенных прав. Без определения таких обстоятельств невозможно вынести справедливое, правильное и законное решение.

Но не все обстоятельства суд может воспринять непосредственно. Для таких случаев гражданским процессуальным правом предусмотрен институт судебных доказательств, которые являются средством для опосредованного познания судом фактов, имеющих значение по делу [1].

Помимо этого, данный институт обеспечивает выполнение главных задач гражданского судопроизводства, указанных в ст. 2 ГПК РФ. Правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав осуществляется путём обеспечения точного применения материально-правовых норм и установления достоверности сведений, подтверждающих факты, которые предоставляет каждая сторона.

Подробнее ...

Заключение эксперта как доказательство. Требования, предъявляемые к заключению эксперта

Лыман В.Ю.
студентка 3 курса РГУП

В процессе отправления правосудия суду приходится сталкиваться с необходимостью верного установления фактов, данные о которых требуют специальных исследований. На современном этапе развития общества разрабатывается огромное количество различных технических средств, с помощью которых можно качественно и эффективно произвести то или иное исследование и получить наиболее достоверный и точный результат, а значит, правильно разрешить дело. В этой связи именно судебная экспертиза позволяет использовать в гражданском процессе весь арсенал современных научно-технических средств и является основным каналом внедрения в судебную практику достижений научно-технического прогресса [1].

Специфика заключения эксперта как доказательства заключается в том, что с его помощью устанавливаются факты, которые требуют специальных знаний в области науки, техники, искусства и других областях. И чаще всего рядовые участники процесса не обладают необходимым набором знаний в специальных сферах.

Дискуссионным является вопрос о границах понятия «специальные знания». Закон, допуская возможность применения специальных познаний, не раскрывает этого понятия. В научной литературе также разнятся трактовки данного понятия. Так, по определению известного юриста А. А. Эйсмана, специальные познания не относятся к числу общеизвестных, имеющих массовое распространение, ими профессионально владеет лишь узкий круг лиц [2].

Подробнее ...

Свидетельский иммунитет в гражданском процессе

Бесперстов В.А.
студент 3 курса РГУП

«Никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания» — в этом фундаментальном положении, закреплённом в ст. 51 Конституции РФ, заложен такой правовой институт? как свидетельский иммунитет, который также называют привилегией от свидетельских показаний.

О свидетельском иммунитете было известно еще в Древнем Риме (в частности Дигесты Юстиниана Титул V), где он делился на две категории: свидетельский иммунитет лиц, находящихся в родственном положении и положении свойств; свидетельский иммунитет иных лиц. К первой категории относились тесть, зять, отчим, пасынок, двоюродный брат, двоюродная сестра, двоюродный племянник и те, кто находится в более близкой степени (родства или свойства), а также патроны против вольноотпущенников и вольноотпущенники против патронов. Ко второй — старики, больные, воины, лица, которые вместе с магистратом отсутствуют по делам государства, а также не имеющие возможности явиться в суд, публиканы (откупщики податей), малолетние, женщины легкого поведения [1].

Подробнее ...

К вопросу о развитии специализации в практике деятельности судов в Российской Федерации

Бережной А.С.
студент 1 курса РГУП

При освещении данной проблемы необходимо растолковать такое понятие, как специализированная деятельность коллегий судей и судов. Специализация судов и коллегий судей — это процессуальная форма судопроизводства, которая в ряде случаев подразумевает необходимость выделения в судебной системе отдельных институтов «судебных структур». В процессе будущего развития и модернизации судебной системы РФ необходимо создание специализированных коллегий и судов, особенно важно это сделать в стратегически важных направлениях [1].

Сама специализация по определенным направлениям дел нашла отражение в России, тем самым означая потребность в ней. В частности, на примере Московского городского суда, где создана специализированная коллегия судей по рассмотрению дел в сфере авторского и информационного права, что позволило существенно снизить время на рассмотрение дел данного типа и повысить эффективность рассмотрения дел по данной категории. Также был выделен целый специализированный суд «СИП» — это означает, что весь поток дел, связанных с интеллектуальными правами, будет непосредственно направляться к нему, что безусловно окажет благотворное влияние на суды, снимая дополнительную нагрузку достаточно сложных для рассмотрения дел.

Подробнее ...

Проблема обеспечения участия защитника (адвоката) при проведении обыска

Оболонина Ю.О.
студентка 4 курса
НИУ «Высшая школа экономики»

Чалов Р.М.
студент 4 курса
Российского университета дружбы народов

Целью обыска, в соответствии со ст. 182 УПК РФ, является обнаружение и изъятие предметов, имеющих значение для уголовного дела. Соответственно, при таком изъятии не могут не затрагиваться защищаемые Конституцией РФ личные права граждан. В связи с этим ч. 11 ст. 182 УПК РФ закрепляет право на присутствие защитника того лица, в помещении которого проводится обыск, как гарантию на конституционное право получения квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ). Также это право закрепляется в п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, который указывает на право защитника участвовать в следственных действиях, производимых с участием подозреваемого или обвиняемого, в частности, и при обыске. Однако при осуществлении подозреваемым, обвиняемым или иным лицом своего права на практике возникает ряд проблем.

Подробнее ...

Пострадавший потерпевший, или необходимость закрепления процессуального статуса пострадавшего

Дорошева А.А.
студентка 1 курса магистратуры
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим может быть как физическое лицо, так и юридическое. Физическому лицу может быть причинен физический, имущественный и (или) моральный вред, юридическому же — вред деловой репутации и имуществу. Данное положение полностью соответствует конституционному принципу равенства всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ), несмотря на критические воззрения некоторых авторов по поводу признания юридических лиц потерпевшими.[1]

Хотя юридическое лицо и является фикцией, в уголовном процессе от его имени действует представитель.

Подробнее ...

Вопросы применения наблюдения командования воинской части

Гринина А.Ю.
студентка 3 курса РГУП

Меры пресечения — один из механизмов обеспечения эффективного осуществления уголовного судопроизводства. Содержание этих мер состоит в возможном ограничении прав человека, провозглашённых Конституцией РФ высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ). Отсутствие должного правового регулирования может привести к необоснованному применению мер принуждения к обвиняемому/подозреваемому и нарушению его неотъемлемых прав, поэтому порядок применения таких ограничений нуждается в чёткой регламентации.

УПК РФ предусматривает исчерпывающий перечень мер пресечения. Их принято классифицировать по степени строгости, определяющейся количеством и характером ограничений, по содержанию применяемого принуждения, которое может быть психическим или физическим [1]. Также меры пресечения делятся на общие и специальные. Критерием для этого деления выступает субъект, к которому они применяются.

Мера пресечения — наблюдение командования воинской части, наряду с присмотром за несовершеннолетним обвиняемым, является специальной мерой, специфика которой порождает ряд проблемных вопросов, касающихся его правовой регламентации.

Подробнее ...

Нравственно-этические проблемы содержания адвокатской тайны в уголовном процессе

Бабин И.А.
студент 2 курса магистратуры РГУП

Залогом прогрессивного развития современного демократического общества и надлежащего функционирования и организации его отдельных правовых институтов выступает деятельность адвоката, который обязан честно, добросовестно и квалифицированно исполнять возложенные на него профессиональные обязанности [1]. Тем самым обеспечивается реализация конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, что в свою очередь невозможно без соблюдения основных положений института адвокатской тайны [2].

В данной статье будут рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования института адвокатской тайны, нравственно-этические проблемы, связанные с соблюдением адвокатской тайны, возникающие у стороны защиты (представителя) в связи с выполнением профессиональных обязанностей по хранению соответствующих сведений, а также пути разрешения проблемы соблюдения адвокатской тайны. Актуальность данной научной статьи обосновывается недостаточным законодательным урегулированием рассматриваемого вопроса, а также отсутствием чёткого представления о соотношении адвокатской тайны с такими понятиями, как нравственность и этика.

Подробнее ...

Перспективы внедрения адвокатской монополии в Российской Федерации

Бабин И.А.
студент 2 курса магистратуры РГУП,
Якушева А.Р.
студентка 2 курса МГУ

В свете грядущей реформы рынка профессиональной юридической помощи введение адвокатской монополии — наиболее очевидная и вместе с тем неоднозначная перспектива развития адвокатуры в нашей стране. Попытки ограничить свободу судебного представительства предпринимались неоднократно и каждый раз вызывали широкий резонанс как среди представителей юридической профессии, так и в рядах их реальных и потенциальных клиентов. Необходимость же ужесточения правового регулирования в сфере оказания юридических услуг ни у кого не вызывает сомнений, однако обращение к зарубежному опыту не приветствуется в связи с нестабильностью социально-экономической ситуации в стране на протяжении последних нескольких десятилетий. Сформировать же ясное представление о позиции законодателя по данному вопросу также оказывается весьма затруднительным: предложения внедрения адвокатской монополии в той или иной форме с завидным постоянством фигурируют в различных государственных программах и проектах, но предпринятые в этом направлении шаги пока что весьма хаотичны и в целом незначительны. С доктринальной точки зрения анализ соответствия реформы содержанию, целям, задачам и формам адвокатской деятельности в Российской Федерации, а также действующему в стране отраслевому законодательству и социально-правовым реалиям позволяет выявить преимущественно негативные последствия, которые будут рассмотрены и проанализированы в данной статье.

Подробнее ...

Преступность несовершеннолетних

Шумская А.А.
студентка 3 курса РГУП

В Конвенции о правах ребенка [1] установлено, что во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка (п. 1 ст. 3). Данная норма права устанавливает то, что интересы ребенка превыше всего, даже если этот ребенок совершил уголовно наказуемое деяние.

Судьба современного общества напрямую зависит от молодого поколения. Если в обществе молодежь будет «распущена»: не будет соблюдать нормы права, морали, — то не о каком светлом будущем такого общества не может идти речь, именно потому борьбе с преступностью несовершеннолетних уделяется большое внимание. Преступность лиц, не достигших 18-летнего возраста, необходимо пресекать, наказывать, но вот только делать это, согласно вышеназваной Конвенции о правах ребенка, необходимо в первую очередь учитывая интересы ребенка.

Подробнее ...

Некоторые проблемы применения ч. 4 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)

Тетер А.М.
студентка 2 курса РГУП

В настоящее время преступления, относящиеся к сфере исполнения своих профессиональных обязанностей, обладают высокой степенью латентности [1]. Поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекцией) при исполнении медицинских обязанностей не является исключением.

В соответствии с ч. 4 ст. 122 УК РФ уголовная ответственность наступает за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Последствием данного преступления, по мнению В. Ф. Караулова, является хроническое заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, которое неизлечимо и неизбежно заканчивается смертью больного — СПИДом (синдром приобретенного иммунодефицита). [2]

Вместе с тем стоит отметить, что ВИЧ-инфекция и вызываемое им заболевание (СПИД) — это различные понятия [3].

Подробнее ...

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, как уголовно наказуемое деяние

Семенов Д.А.
студент 2 курса магистратуры РГУП

Современная экономическая политика заставляет прогрессировать уголовное законодательство в сфере защиты прав и свобод как граждан, так и организаций. Иными словам, уголовная политика в Российской Федерации связана с социально-экономической безопасностью населения страны. Пенсионная реформа 2019 г. ставит законодателя и правоисполнителя данной реформы в крайне затруднительное положение, которое способствует скорейшему развитию правовых методов защиты трудовых прав, в том числе и уголовно-правовых. В связи с повышением пенсионного возраста в обществе и в научной среде возникли некоторые вопросы, которые напрямую касаются лиц разного возраста. Так, с 1 января 2019 г. в России образовалась особая категория граждан предпенсионного возраста — предпенсионеры. Согласно ст. 5 Закона РФ «О занятости населения в РФ», к ним относят мужчин и женщин в период до пяти лет до наступления у них пенсионного возраста. [1]

Что же необходимо предпринять для обеспечения прав категории лиц предпенсионного возраста? Существует ли в неправомерном отказе в приёме на работу либо увольнении лиц предпенсионного возраста общественная опасность или общественная вредность?

Подробнее ...

Значение судебного контроля при изменении принудительных мер медицинского характера

Липцев С.Н.
студент 2 курса РГУП

В теории уголовного права под принудительными мерами медицинского характера (далее — ПММХ) понимают меры государственного принуждения, которые назначаются исключительно на основании решения суда тем лицам, которые страдают психическими расстройствами в случае совершения ими преступного деяния. Представляется, что указанные меры носят принудительный характер в связи с тем, что их применение в практической деятельности осуществляется вне зависимости от желания на то лица или его близких людей. Кроме того, указанные меры порождают ограничение некоторых прав и свобод человека и гражданина.

При исполнении ПММХ, назначаемых судом, могут возникать проблемы при их организации учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Для решения таких проблем на данном этапе необходимо осуществлять контроль исполнения ПММХ судебными органами.

В целом, под судебным контролем понимается такая процессуальная деятельность суда, в ходе которой проверяются действия органа или какой‑либо акт на соответствие Конституции Российской Федерации, законам Российской Федерации, а также нормам, регулирующим деятельность такого органа.

Подробнее ...

Проблемы толкования понятия «жилище» в уголовном праве

Киселев Д.А.
студент 3 курса РГУП

Толкование понятия «жилище» является противоречивым в современной правоприменительной практике. Данная противоречивость в первую очередь обусловлена подходом законодателя к формулировке легального определения рассматриваемого понятия.

Во-первых, законодатель осознано не конкретизирует понятие «жилище» в Конституции и использует в отраслевом законодательстве различные понятия для обозначения блага, удовлетворяющего потребность человека в помещении, используемом для постоянного и временного проживания, поскольку значение данного блага для отраслей российского права неодинаково. Так, в области жилищного права установлен закрытый перечень «жилых помещений», которые являются единственным объектом жилищных прав: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната (ст. 16 ЖК РФ). Указание объектов жилищных прав через более широкое по содержанию понятие «жилище» в данном случае привело бы к неоправданному применению норм жилищного права к более широкому кругу объектов. Уже некоторое время в научном обществе идет дискуссия и сформировалось две противоположных точки зрения относительно различного толкования понятия «жилище» в отраслевом законодательстве.

Подробнее ...

Девиантное (делинквентное) поведение как социальная причина преступности

Бабин И.А.
студент 2 курса магистратуры РГУП

Проблематика девиантного поведения в современном обществе — объект постоянного внимания социологов, психологов, а также криминологов. Концепция девиантного поведения рассматривается в рамках различных теоретических направлений, с использованием таких базовых понятий, как: девиантное и делинквентное поведение, делинквентность. Указанные термины трактуются неоднозначно и поэтому требуют отдельного рассмотрения. Полагаем, что неопределенность понятийного аппарата, наблюдаемая в девиантологии, связана, прежде всего, с тем, что девиантология является относительно молодой наукой, категориальный состав которой находится в развитии. Е. В. Змановская определяет делинквентное поведение, как «действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей и уголовно наказуемые в своих крайних проявлениях» [1]. Я. И. Гилинский рассматривает девиантное поведение, как «поступок, действие человека, не соответствующее официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам)» [2]. Схожие определения можно встретить в работах М. И. Рожкова [3], В. В. Ковалёва [4]. Делинквентность — это разновидность девиантного поведения человека, не соответствующего общепризнанным в данном обществе (государстве) правовым нормам либо нарушающего вышеназванные нормы, что влечет в отношении нарушителя применение мер правового воздействия, в частности, конституционно-правового, административного, дисциплинарного, материально-правового, гражданско-правового, а также уголовно-правового характера [5]. Соответственно, мы приходим к выводу, что главным критерием девиантного (делинквентного) поведения выступает нарушение социальных норм, принятых в конкретном обществе. Определившись с понятийным аппаратом, следует обозначить наиболее распространённые формы девиантного поведения, к которым, как нам представляется, можно отнести микросоциальную запущенность и характерологические ситуационные реакции отказа, реакцию группирования с субъектами, разделяющими асоциальные взгляды [6]. Считаем, что в основе всех отклонений лежат неразвитость социально-культурных потребностей, бедность духовного мира, а также отчуждение со стороны представителей соответствующего социального класса. Ко всему прочему необходимо сказать про особенности отклоняющегося поведения, среди которых можно выделить следующие: нарушение наиболее важных для данного общества и в данное время норм; негативная оценка со стороны других людей; нанесение реального ущерба личности или окружающим субъектам; многократная или длительная повторяемость антиобщественных действий [7].

Подробнее ...

Возмещение вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения

Хуснуллина Д.А.
студентка 3 курса РГУП

Вред, причиненный нарушениями правовых экологических требований, называется в доктрине экологического права экологическим или экогенным вредом [1]. В принципе любая хозяйственная деятельность человека, связанная с вмешательством в окружающую природную среду, нарушает сложившиеся в ней связи и причиняет вред данной среде, а через нее, возможно, и здоровью человека, но обязанность по возмещению экологического вреда возлагается на нарушителя только за совершенное экологическое правонарушение [2].

Законодательством предусматривается судебный и внесудебный порядок возмещения экологического вреда, в том числе причиненного вследствие загрязнения водных объектов.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» под вредом окружающей среде понимается негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды представляет собой поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Подробнее ...

Проблема обеспечения юридически прочного участия третьих лиц в праве собственности на земельный участок

Сидорова М.П.,
Тарасенко И.М.
студенты 3 курса РГУП

Все конструкции, которые приведены на настоящий день в гражданском и земельном законодательстве, в определенной степени не могут обеспечить стабильного и неподверженного влиянию со стороны участия субъектов в отношениях по поводу владения, пользования и распоряжения объектами недвижимости.

Предметом настоящего исследования является развитие института недвижимости, а именно проблема обеспечения юридически прочного участия в праве собственности на земельном участке.

Пункт 2 ст. 271 ГК РФ определяет правовые условия, при которых осуществляется переход прав собственности от прошлого собственника к будущему; так, при переходе права собственности к другому лицу оно приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях и в том же объёме, что и прошлый собственник недвижимости. Здесь можно усмотреть существенное ограничение правомочий нового собственника, так как он принимает тот режим собственности, который был установлен до него, без возможности заранее внести в него изменения. Такой переход прав собственности не влечёт изменений или прекращение права пользования собственником земельного участка.

Подробнее ...

К вопросу о подписном налогообложении (subscription taxation)

Иванов И.М.
студент 4 курса РГУП

Налоговое право — одна из самых сложных и объёмных подотраслей финансового права. Отсутствие статичной законодательной базы, недостатки законодательной техники в формулировках норм закона, множественная нормативная регуляция: это те факторы, в результате реализации которых хозяйствующие субъекты, прежде всего субъекты малого предпринимательства и иностранные компании, прекращают свою деятельность. Как результат, снижается инвестиционная привлекательность экономических условий в Российской Федерации.

Решением данного вопроса, по мнению автора, может стать реализация идеи по введению подписного налогообложения (subscription taxation, от англ. subscribe — подписываться) в контексте существования концепции свободы в уплате части налога и анализа ряда налоговых теорий.

Легальное понятие налога закреплено в ст. 8 НК РФ: это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц <…> в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Подробнее ...

Экономико-правовые аспекты сферы обрабатывающих производств

Галаова А.А.
студентка 2 курса РГУП

Экономика представляет единый народнохозяйственный комплекс, который охватывает все звенья общественного производства, распределения, обмена и потребления на территории всей страны. Таким образом, экономические отношения являются всеобъемлющими. Экономическое право, будучи явлением новым для российской правовой доктрины, может быть рассмотрено в нескольких аспектах, а именно: как мегаотрасль, как система форм права, как наука.

Предметом экономического права являются все экономические отношения, возникающие в процессе жизнедеятельности нашего общества, которые урегулированы принципами международного права, международными договорами, основополагающими принципами российского права, нормативно‑правовыми актами, нормативно-правовыми договорами и в целом российским правом, составляющим систему форм российского права. Таким образом, экономические отношения регулируются всеми нормами и принципами внутригосударственного и международного права.

К предмету экономического права можно отнести отношения в области экономики народонаселения, демографии, экономической безопасности, бухгалтерского учета и статистики.

Подробнее ...

Проблемы правового регулирования сроков годности в договорах розничной купли-продажи и поставки продуктов питания

Тарасенко И.М.,
Хисамутдинов Л.Т.
студенты 3 курса РГУП

Определение условий и заключение договора розничной купли-продажи и поставки товара, обладающего таким качеством, как возможность его порчи, вызывает множество проблем как экономического, так и правового характера. В связи с этим необходимо отметить влияние участников отношений товарного оборота и тот предмет, по поводу которого эти отношения складываются.

Можно наблюдать следующую закономерность: при заключении договора купли-продажи продуктов питания между субъектами предпринимательской деятельность такой договор становится договором поставки, так как задачей субъекта предпринимательской деятельности является не потребление товара, а его последующая реализация. Именно в моменте заключения договора поставки возникает возможность для недобросовестного поведения субъектов экономических отношений в части определения условий договора или заключения сопутствующих договоров.

Предметом нашего исследования является договор розничной купли-продажи и поставки продуктов питания.

Подробнее ...

Независимая гарантия как способ обеспечения обязательства

Тарасова В.В.,
Волкова А.О.
студентки 2 курса РГУП

Независимая гарантия как способ обеспечения обязательств представляет собой эффективное средство защиты интересов лица, заключающего контракт на предоставление ему определенного вида услуг.

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42‑ФЗ в гражданский оборот вместо «банковской гарантии» введена «независимая гарантия». Целью таких изменений является расширение сферы применения в гражданском обороте и усиление независимости гарантии от основного обязательства. Рассмотрим, что представляет из себя само понятие «независимая гарантия».

Так, согласно ст. 368 ГК РФ, независимая гарантия — это письменное обязательство, которое принимает на себя гарант (банк или иная кредитная, коммерческая организация) по просьбе принципала (настоящий или будущий должник по основному обязательству) и которое заключается в обещании заплатить бенефициару (кредитору) сумму по условиям данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Ей посвящен параграф 6 гл. 23 ГК РФ.

Подробнее ...